Расчеты чеками. Вексель
Российское законодательство в основном отражает содержание Единообразного закона о чеках, являющегося приложением № 1 к Женевской конвенции 1993 г. Правила ГК РФ восприняли основные положения Единообразного закона с некоторыми особенностями. В свою очередь, нормы ГК РФ должны быть конкретизированы в специальных законах и иных актах о чеках и изданных в соответствии с ними банковских правилах1После введения в действие ГК РФ и признания утратившим силу Положения о чеках, утвержденною постановлением Верховною Совета РФ от 13 февраля 1992 г. № 2349-1 (Ведомости РФ. 1992. № 24. Ст. 1283), сохраняют силу лишь некоторые прежние правила о чеках с грифом «Россия» (например, письмо Банка России от 29 июня 1992 г. № 18-11/726 и др.)..
Сущность расчетов чеками состоит в том, что чек является не только расчетным документом, но и ценной бумагой, которая содержит нечем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ст. 877 ГК РФ). Сторонами (субъектами) чекового правоотношения являются чекодатель, плательщик по чеку и чекодержатель. Плательщиком в чековом обязательстве может быть только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он может распоряжаться путем выставления чеков. Как правило, чек используется для платежа по основному обязательству, которое установилось между чекодателем и чекодержателем, но сама по себе выдача чека не погашает данного денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. Он считается исполненным только в момент получения чекодержателем платежа по чеку.
Выступая в качестве ценной бумаги, чек должен содержать предусмотренные законом обязательные реквизиты (ст. 878 ГК РФ), отсутствие большинства из которых лишает его юридической силы чека. К этим реквизитам относят: наименование «чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места оставления чека; подпись чекодателя.
Если в чеке отсутствуют сведения о месте его составления, это не влечет недействительность чека (в отличие от отсутствия любого из остальных реквизитов) — такой чек рассматривается как подписанный в месте нахождения чекодателя. Закон устанавливает также форму чека и порядок его заполнения. В частности, согласно ст. 880 ГК РФ чек может быть именным и переводимым. Вид чека определяет способ передачи прав по нему. Передача прав по чеку осуществляется по правилам ст. 146 ГК РФ с учетом изъятий, установленных ст. 880 ГК РФ. Эти изъятия таковы: именной чек не подлежит передаче, что означает недопустимость передачи прав по нему в порядке цессии; индоссамент на плательщика в переводном чеке имеет силу расписки за получение платежа; индоссамент, который совершен плательщиком, является недействительным. Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту, является его законным владельцем, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов. Передаточная надпись совершается на самом чеке (его обороте) или на присоединенном листе (аллонже). На индоссамент переносятся все права, вытекающие их чека. Если индоссамент носит бланковый характер, то чекодержатель (индоссант) может: заполнить бланк своим именем или именем другого лица (превратить бланковый индоссамент в ордерный!); передать чек путем другого бланкового индоссамента или на имя другого лица; передать чек простым вручением. Чем может быть передан также по препоручительному индоссаменту (п. 3 ст. 146 ГК РФ).
Согласно ст. 881 ГК РФ закон устанавливает институт аваля, или чекового поручительства. Гарантия платежа по средством аваля может быть полной или частичной. Авалистом по чеку может выступить любое лицо, кроме плательщика. Поручитель отвечает за платеж по чеку так же, как и тот, за кого он дат аваль. Его обязательство действительно даже тогда, когда обязательство, которое он гарантировал окажется недействительным по какому бы то ни было иному основанию, чем несоблюдение формы. К авалисту, который оплата чек, переходят права, вытекающие из чека, против того, за кого он дал гарантию, а также против тех лиц, которые обязаны перед последним. Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном листе. Он обозначается словами «считать за аваль» и содержит указание, кем и за кого дан. Если же отсутствуют такие указания, то считается, что он дан за чекодателя как основного должника. Аваль подписывается авалистом с указанием его места жительства (для физического лица) или места нахождения (для юридического лица) и даты совершения аваля.
Чек представляется к платежу путем его непосредственного предъявления банку-плательщику, а также представления чека в банк, обслуживающий чекодателя, на инкассо для получения платежа. И это, согласно п. 1 ст. 882 ГК РФ, считается предъявлением чека к платежу. Оплата инкассированного чека происходит в порядке исполнения инкассового поручения (ст. 885 ГК РФ). Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными ему способами в подлинности чека, а также в том, что его предъявитель является уполномоченным по нему лицу. При оплате индоссированного чека он должен проверить правильность последовательного ряда передаточных надписей, но не подписей индоссантов. После оплаты чека плательщик может, например, потребовать передачи ему чека с распиской в получении платежа. В случае оплаты подложного, похищенного или утраченного чека может возникнуть вопрос о распределении возникших убытков между чекодателем и банком. Согласно п. 4 ст. 879 ГК РФ убытки возлагаются на плательщика или чекодателя в зависимости от того, по чьей вине они были причинены.
В случае отказа банка оплатить чек удостоверение этого факта может быть осуществлено несколькими способами, предусмотренными ст. 883 ГК РФ: совершением нотариусом протеста либо составлением равнозначного акта в порядке, установленном законом; отметкой плательщика на чеке об отказе в его оплате и указанием даты представления чека к оплате; отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек своевременно выставлен, но не оплачен.
Протест — это официальный акт, который совершается нотариусом. удостоверяющий факт неоплаты чека. Протест или равнозначный акт должен быть совершен до истечения срока для предъявления чека к платежу. Если чек уже предъявлялся к платежу в последний день срока, протест или равнозначный акт может быть совершен в следующий рабочий день. В случае неоплаты чека нотариус удостоверяет этот факт надписью на чеке и отметкой об этом в реестре. Одновременно с надписью на чеке чекодателю высылается уведомление о неоплате.
Чекодержатель, который не получил платеж, должен известить своего индоссанта и чекодателя о неплатеже в течение двух рабочих дней, следующих за днем совершения протеста или равнозначного акта. Затем каждый индоссант должен в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения им извещения, проинформировать своего индоссанта о полученном им извещении. В тот же срок направляются извещения авалистом этих лиц. Лицо, которое не исполнило обязанность по посылке извещения в указанный срок, не теряет своих прав. Его ответственность ограничивается обязанностью возместить в пределах суммы чека убытки, которые могут произойти вследствие неизвещения о неоплате чека.
Чекодержатель, индоссанты, авалисты и иные обязанные по чеку лица солидарно отвечают перед чекодержателем за отказ плательщика от оплаты чека (ст. 885 ГК РФ). Вместе с тем, чекодержатель вправе по своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или ко всем обязанным по чеку лицам. Он может также требовать от обязанных по чеку лиц оплаты суммы чека, возмещения своих издержек на получение оплаты, а также уплаты процентов за неисполнение денежного обязательства согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ. Такое же право принадлежит обязанному по чеку лицу после того, как оно оплатило чек (п. 2 ст. 885 ГК РФ).
В соответствии с п. 3 ст. 885 ГК РФ для требований, вытекающих из неоплаты чека, устанавливается сокращенный срок исковой давности: иск чекодержателя к обязанным по чеку лицам может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу. Регрессные иски обязанных лиц друг к другу погашаются с истечением шести месяцев со дня, когда соответствующее обязанное лицо удовлетворило требование, или со дня предъявления к нему иска.
В свете изложенного важное значение приобретают чеки с грифом «Россия», обращение которых имеет свои особенности. Во-первых, сфера их использования ограничена одногородними расчетами. Во-вторых, платежи этими чеками осуществляются только расчетно-кассовыми центрами Банка России после перевода им денежных средств банками-плательщиками. В-третьих, запрещены индоссация таких чеков и расчеты ими между гражданами.
Иногда в рассматриваемой сфере применяются и другие формы расчетов, кроме вышеназванных. Так, платежные поручения используются при переводах через предприятия связи. В силу Федерального закона от 9 августа 1995 г. «О почтовой связи», юридические лица могут осуществлять такие переводы без ограничения суммы на счета отдельных граждан (заработная плата, авторский гонорар и др.), а также при переводе наличной торговой выручки, налогов и для выплаты заработной платы в тех местах, где нет банков. Граждане могут осуществлять расчеты через предприятия связи без ограничений.
Сегодня новым для российского банковского оборота является использование электронных форм расчетов и, в частности, банковских пластиковых карт. Их применение основано на Положении о порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием.
Удобство этой формы расчетов состоит в том, что клиент, имеющий банковский счет, не должен передавать банку расчетные документы для совершения платежа. Их заменяет пластиковая карточка с магнитным носителем, которая содержит сведения о клиенте и его счете. Кроме того, получение карточки, имеющей мировое имя или региональное признание на основе межбанковских договоров, позволяет ее держателю осуществлять платежи в разных странах независимо от валюты карточного счета. Пластиковая карточка позволяет также получать наличные денежные средства в банкоматах и пунктах выдачи наличных, обслуживающих данную систему банковских карт.
До выдачи пластиковой карточки между клиентом и банком заключается договор об использовании данного платежного средства. Банковские карты бывают: расчетные (дебетные), по которым средства перечисляются в пределах расходного лимита (карточного остатка); кредитные, по которым банк осуществляет кредитование счета клиента при недостаточности средств на нем в пределах предоставленного кредитного лимита; персональные, средства по которым принадлежат гражданам; и корпоративные, по которым происходят платежи от имени юридического лица, перечислившего деньги. Для осуществления расчетов нужно лишь, чтобы организация (магазин, гостиница, перевозчик и пр.), платеж которой намерен совершить владелец счета, была включена в систему применения соответствующих расчетных средств. Сумма, которая подлежит списанию, практически немедленно через электронный терминал попадает в расчетный центр и переводится со счета владельца карточки на счет получателя. Совершение операции фиксируется также бумажным документом в необходимом количестве экземпляров. Такой документ обычно подписывается клиентом и организацией (исполнителем) в доказательство совершения расчетной операции и получения товара (услуги). Ответственность за правильность платежа и наличие денежного покрытия на карточном счете несет клиент (владелец карты).
Вексель — это средство платежа и кредита в отношениях между различными организациями и гражданами. При помощи векселя происходит оформление взаимной задолженности участников гражданского оборота и ее погашение. Векселя активно используются в банковских сделках, а также во внешнеторговых отношениях, выступая предметом дисконтирования, аккредитива и инкассовых операций.
В настоящее время основным источником вексельного законодательства в Российской Федерации является Федеральный закон от 14 марта 1997 г. «О переводном и простом векселе» (Закон о векселе). В соответствии с ним на территории России применяется постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» (далее — Положение), которое текстуально воспроизводит Единообразный закон о переводном и простом векселе (приложение № 1 к Женевской конвенции 1930 г.).
Понятие «вексель» используется в трех значениях: ценная бумага, односторонняя сделка (выдача векселя) и обязательство, возникшее из сделки.
Вексель как ценная бумага может быть простым и переводным. В правоотношении, порождаемом простым векселем, принимают участие обычно два лица: векселедатель (должник, плательщик) и векселедержатель (кредитор). Обращение простых векселей построено на основании правил о векселях переводных, за теми изъятиями, которые вытекают из их природы. В переводном векселе фигура векселедателя разделена с фигурой плательщика, а потому обязательства, вытекающие из переводного векселя, связывают как минимум трех лиц — векселедателя, плательщика и векселедержателя. В любом векселе существуют главный должник — векселедатель, который никак не может ограничить свою ответственность за платеж, а также другие должники — трассат (плательщик) в переводном векселе после его акцепта, индоссаменты и авалисты. Ответственность всех указанных лиц является солидарной.
Вексель и порождаемое выдачей векселя обязательство характеризуются свойствами строгой формальности и абстрактности. Формальность векселя состоит в том, что документ, в котором отсутствуют какие-либо элементы векселя, лишается вексельной силы. Абстрактность векселя обычно понимается как вексельное обязательство, которое не связано с основанием своего возникновения (какой-либо сделкой) и ничем не обусловлено. Векселедержателю не могут быть противопоставлены возражения, которые вытекают из иных отношений, существующих между векселедателем, плательщиком и индоссантами (предшествующими держателями). Исключением является случай, когда векселедержатель, приобретая вексель, сознательно действовал в ущерб должнику. Недобросовестность векселедержателя имеет место, когда он умышленно приобрел вексель с целью неправомерного обогащения за счет должника (например, получил вексель, не заполненный к моменту его выдачи, или приобрел его в результате сговора с предшествующим индоссантом, против прав которого у вексельного должника имеются веские возражения).
Вексель может быть именным и ордерным. Предъявительские векселя в государствах, присоединившихся к Женевской конвенции, не допускаются. Любой вексель, даже выданный без прямой оговорки о назначении другого управомоченного лица, предполагается ордерным и передается посредствам индоссамента. В этом смысле простой вексель не сводится к обычной долговой расписке, которая не может передаваться по приказу и обычно не влечет солидарной ответственности подписавших ее лиц. Такой вексель может быть передан лишь в форме и с последствиями общегражданской цессии (гл. 24 ГК РФ).
Простой вексель — это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить в определенный срок векселедержателю или его приказу установленную в векселе денежную сумму. Соответственно переводный вексель (тратта) представляет собой ценную бумагу, содержащую ничем не обусловленное предложение векселедателя (трассанта) плательщику (трассату) уплатить в определенный срок векселедержателю (ремитенту) или его приказу установленную в векселе денежную сумму.
Каждый вексель должен содержать совокупность реквизитов, которые и придают ему вексельную силу. Реквизиты векселя тесно связаны с его формой. Несоблюдение реквизитов векселя означает ничтожность его формы: письменный документ, на котором отсутствует какой-либо из обязательных обозначений, не может считаться векселем, а потому не воплощает в себе вексельного обязательства. К числу реквизитов переводного векселя обычно относят следующие: наименование «вексель», включенное в текст документа и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен; простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную денежную (вексельную) сумму; наименование плательщика (трассата); указание срока платежа; указание места, где должен быть совершен платеж; наименование того, кому или приказу кого должен быть совершен платеж (ремитента); указание даты и место совершения векселя; подпись векселедателя (трассанта).
Лишь в трех случаях допускается отступление от строгости вексельной формы: при отсутствии в векселе срока платежа он считается подлежащим оплате по предъявлении; при отсутствии особого указания место, обозначенное рядом с наименованием плательщика, считается местом платежа; вексель, в котором не указано место его составления, признается подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием трассанта.
Совершение платежа — основная обязанность акцептовавшего вексель плательщика (векселедателя в простом векселе). Он совершается в зависимости от срока платежа, указанного в векселе. Поскольку векселедержатель не может быть принужден принять платеж до срока, трассат, преждевременно оплачивающий вексель, совершает такой платеж за свой риск. Своевременный платеж по векселю освобождает плательщика или иное обязанное по векселю лицо от вексельного обязательства, кроме случаев обмана или грубой неосторожности в действиях такого лица. Плательщик обязан проверить правильность последовательного ряда передаточных подписей, но не подписи индоссантов. При надлежащей оплате плательщик может требовать передачу ему векселя с распиской в получении платежа.
В отличие от общих правил ст. 311 ГК РФ, векселедержатель не может отказаться от принятия частичного платежа. В этом случае вексель остается на руках у трассанта, но плательщик может требовать совершения на векселе отметки о платеже и выдачи ему в этом расписки. Если же векселедержатель не предъявил вексель для платежа в установленный срок, каждое обязанное по векселю лицо (трассант, трассат, индоссанты, авалисты) имеет право внести сумму векселя в депозит суда за счет и риск векселедержателя.
Ввиду того, что вексель может быть выписан в валюте, которая не имеет хождения в месте платежа, закон предусматривает возможность его оплаты в местной валюте по курсу иностранной валюты на день наступления срока оплаты. Кроме того, векселедатель может установить в векселе так называемую «оговорку эффективного платежа», смысл которой состоит в возложении на трассата обязанности оплаты векселя в избранной валюте. При этом, разумеет
------------------------------------------пропущенная страница--------------------------------------------------------------------------------------------
ных договорах (экспедиции, поручения, комиссии, возмездного оказания услуг в их узком понимании (гл. 39 ГК РФ) и др.), в договоре хранения полезный эффект деятельности хранителя не имеет овеществленного характера. Предмет данного договора — сама деятельность хранителя по обеспечению сохранности вверенного ему имущества. Сохранение целостности вещи и ее потребительских свойств является целью, а не предметом договора хранения. Хранитель должен предпринять все зависящее от него меры для достижения данной цели, но он не гарантирует того, что эта цель будет достигнута. Иначе именно на нем, а не на поклажедателе лежал бы риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
Договор хранения схож с договором на осуществление сторожевой охраны: оба договора направлены, в сущности, на достижение одной и той же цели — обеспечение сохранности имущества. Однако эта цель достигается в них разными средствами: при хранении имущество передается для этого во владение хранителя, а при осуществлении сторожевой охраны оно не выходит из обладания собственника, который лишь привлекает для осуществления функций охраны специализированную организацию. Отношения, которые при этом возникают между собственником имущества и охранной организацией, регулируются не правилами хранения, а нормами о возмездном оказании услуг, содержащимися в гл. 39 ГК РФ.
Договор хранения необходимо также отличать от обязанностей по обеспечению сохранности имущества, которые закон возлагает на подрядчика (ст. 914 ГК РФ), перевозчика (ст. 796), комиссионера (ст. 998) и участников целого ряда иных обязательств. Во всех этих и подобных им случаях взаимоотношения сторон регулируются правилами о соответствующих договорах, а не нормами о договоре хранения.
В настоящее время закон различает обычное хранение и специальные виды хранения. Обычное хранение регулируется общими нормами хранения (§ 1 гл. 47 ГК РФ), которые применительно к особенностям хранения отдельных видов имущества, разным основаниям и условиям хранения рассчитаны на традиционно-правовые отношения поклажедателя и хранителя. Специальные виды хранения — это хранение имущества на товарном складе, в ломбарде, банке, камерах хранения транспортных организаций, гардеробах организаций, гостиницах, нотариальный депозит, хранение культурных ценностей и др.
В зависимости от вида вещей, которые передаются на хранение, выделяются договоры регулярного и иррегулярного хранения. По договору регулярного хранения на хранение сдается индивидуально определенная вещь или имущество при условии, что по окончании срока договора гарантируется возврат того же самого имущества (например, тех же самых экземпляров ценных бумаг, денежных купюр). По договору иррегулярного хранения (необычный, ненормальный) поклажедателю гарантируется лишь возврат равного или обусловленного сторонами количества вещей того же рода и качества. Такие договоры заключаются, в частности, овощехранилищами, нефтебазами, элеваторами и т.д.
Наряду с хранением, возникающим из договора, существует хранение в силу закона. Речь идет о случаях, когда обязательство хранения возникает при наступлении указанных в законе обстоятельств. Примерами такого хранения являются хранение находки (ст. 227 ГК РФ), безнадзорных животных (ст. 230 ГК РФ), наследственного имущества (ст. 556 ГК 1964 г.), незаказанного товара (ст. 514 ГК РФ) и т.д.
Стороны договора хранения — поклажедатель и хранитель. В качестве поклажедателя может выступать любое физическое или юридическое лицо, в том числе не обязательно собственник имущества, но и иное управомоченное лицо (арендатор, перевозчик, подрядчик и т.д.). В отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь определенные лица (например, только проживающие в гостинице постояльцы). В качестве хранения могут также выступать как граждане, так и юридические лица, но к ним закон предъявляет определенные требования. Для граждан, как правило, требуется полная дееспособность, так как частично и ограниченно дееспособные граждане могут заключать лишь такие договоры хранения, которые подпадают под определение мелкой бытовой сделки. Что касается юридических лиц, то принимать имущество на хранение могут любые из них, если только их учредительные документы этого прямо не исключают. Вместе с тем для заключения отдельных видов договоров хранения (например, хранение в ломбарде) либо для хранения отдельных видов имущества (например, радиоактивных веществ) требуется наличие специальной лицензии.
Предмет договора — это услуги по хранению, которые хранитель оказывает поклажедателю. Объектом самой услуги выступают разнообразные вещи, способные к пространственному перемещению. В отношении недвижимого имущества договоры хранения, как правило, заключаться не могут, за исключением случаев, прямо указанных в законе. В качестве такого исключения можно указать на секвестр (п. 3 ст. 926 ГК РФ).
Срок в этом договоре определяется прежде всего как период времени, в течение которого хранитель обязан хранить вещь. Договор может быть заключен как на конкретный срок (срочный договор хранения), так и без указания срока, т.е. до востребования вещи поклажедателем (бессрочный договор хранения). Однако даже в срочном договоре хранения поклажедатель может в любой момент забрать свою вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее хранения еще не окончился (ст. 904 ГК РФ). По желанию хранителя срочный договор хранения не может быть прерван досрочно, если только поклажедателем не допущено существенное нарушение договора (п. 2 ст. 896 ГК РФ). По договору хранения, заключенному до востребования вещи поклажедателем, хранитель может по истечении обычного при данных обязательствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок.
Кроме указанного в договоре могут присутствовать и другие сроки. Так, например, для консенсуального договора хранения важное значение имеет точное определение момента, в который хранитель должен принять имущество на хранение. Если хранитель отказывается принять имущество от поклажедателя в указанный в договоре срок, он считается нарушившим договор и должен нести за это ответственность.
Цена предусматривается лишь в возмездных договорах хранения. Стоимость услуг хранителя определяется по соглашению сторон, хотя достаточно часто она устанавливается на основе действующих тарифов и ставок. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю вознаграждение за дальнейшее хранение вещи (п. 4 ст. 896 ГК РФ). Это правило применяется и в том случае, если поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения. На практике за хранение имущества сверх установленного договором срока нередко взимается повышенная плата.
К договору хранения применяются общие нормы, касающиеся формы сделок, однако его оформление имеет и специфические особенности. Например, консенсуальные договоры храпения независимо от состава их участников и стоимости вещей, передаваемых на хранение, должны быть заключены в письменной форме (п. 1 ст. 887 ГК РФ). Простая письменная форма данного договора считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо является обычной для данного вида хранения (п. 2 ст. 887 ГК РФ).
Последствия несоблюдения простой письменной формы договора хранения состоят в том, что стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания.
Закон, однако, из этого правила устанавливает два исключения. Первое относится к случаям, когда передача вещей на хранение происходила при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии и др.). Второе касается случаев спора о тождестве вещей, принятых на хранение и возвращенных хранителем (например, в гардеробе вуза вместо новой куртки выдается старая куртка). В этих случаях сторонам предоставлено право ссылаться на свидетельские показания.
Договор хранения с обезличением вещей — это особая разновидность договора хранения. В силу этого договора хранитель обязуется возвратить поклажедателю именно то имущество, которое он принял от него. Вместе с тем закон (ст. 890 ГК РФ) допускает возможность заключения такого договора хранения, по которому хранитель обязан к возврату не тех же самых вещей, а аналогичных по качеству и в соответствующем принятому на хранение количестве. При этом ст. 890 ГК РФ предусматривает, что хранитель обязан вернуть поклажедателю вещи в равном или обусловленном сторонами (например, в силу естественной убыли) количестве и того же рода и качества.
Обязанность хранителя состоит в том, чтобы обеспечить сохранность принятой на хранение вещи. В договоре хранения могут быть зафиксированы конкретные меры, направленные на достижение этой цели. К числу таких мер могут относиться, в частности, устранение доступа к месту хранения имущества всех третьих лиц, соблюдение температурного или иного режима и т.д.
В случае отсутствия в дороге соответствующих условий или их неполноте хранитель должен принять для сохранения вещи все меры, соответствующие закону и обычаям делового оборота. При этом разного рода правила хранения содержатся в стандартах, технических условиях, при видах и т.д. Если обязательность принятия определенных мер предусмотрена законом, иными органами, то они должны обязательно приниматься хранителем (п. 2 ст. 891 ГК РФ). Если же эти меры престали быть обязательными, то они должны рассматриваться в качестве обычаев делового оборота, которым также должны соответствовать меры по обеспечению сохранности вещи.
Закон специально решил вопрос о мере заботливости, которую должен проявить хранитель, принявший имущество по безвозмездному договору хранения. Согласно ст. 891 ГК РФ предусмотрено, что хранитель по такому договору обязан заботиться о переданных ему вещах не хуже, чем о своих вещах. Если он такой заботы не проявит, то такое поведение хранителя должно рассматриваться как ненадлежащее исполнение договора.
Как уже было отмечено, вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств. При возврате данной вещи хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено договором (например, приплод коровы).
По закону хранитель без согласия поклажедателя не вправе пользоваться переданной на хранение вещью, а равно предоставлять возможность пользования ею третьим лицам, за исключением случая, когда пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору храпения (ст. 892 ГК РФ). Основная обязанность поклажедателя заключается в выплате вознаграждения за хранение, которое должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода (п. 1 ст. 896 ГК РФ). При этом размер вознаграждения определяется установленными хранителями таксами, ставками, тарифами, а при их отсутствии — соглашением сторон.
Поклажедатель обязан возместить хранителю расходы на хранение, в которые, если иное не предусмотрено договором хранения, включается вознаграждение за хранение. Кроме этого, у хранителя могут возникнуть и чрезвычайные, т.е. не предвиденные при заключении договора, расходы.
Обычные расходы возмещаются хранителю во всех случаях, если иное прямо не предусмотрено договором. Что касается чрезвычайных расходов, то на их возмещение необходимо согласие поклажедателя. Если поклажедатель не одобрил эти расходы, хранитель может требовать их возмещения лишь в пределах ущерба, который мог бы быть причинен вещи, если бы эти расходы не были произведены (п. 2 ст. 898 ГК РФ).
По истечении обусловленного срока хранения поклажедатель обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь. Однако возможны ситуации, когда, несмотря на истечение срока действия рассматриваемого договора, стороны продолжают его исполнять. В таком случае предполагается, что договор хранения с определенным сроком трансформировался в договор хранения со сроком, определенным моментом востребования.
Если поклажедатель не исполняет обязанность взять вещь обратно и, более того, уклоняется от ее получения, хранитель может, если иное не предусмотрено договором, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 100 установленных законом минимальных размеров оплаты труда, продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном ст. 447-449 ГК РФ. При этом сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю, за вычетом средств, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу вещи.
Хранитель несет имущественную ответственность перед поклажедателем за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение. Такая ответственность возникает при наличии вины хранителя в форме умысла или неосторожности. При этом размер ответственности хранителя различается в зависимости от того, является ли хранение возмездным или безвозмездным. При возмездном хранении хранитель возмещает все виды причиненных убытков, тогда как при безвозмездном хранении ответственность хранителя ограничивается возмещением стоимости утраты недостачи или повреждения вещи, если иное не оговорено сторонами.